Den 17. januar avsa
Høyesterett dom i den såkalte «Ensilox»-saken. I motsetning til tidligere instanser konkluderte
Høyesterett med at deler av ensileringsmiddeldistributøren Halfdan L. Solbergs
AS’ bruk av Addcon Nordic AS’ varemerke ENSILOX utgjorde et varemerkeinngrep.
Dette til tross for at varemerkebruken angivelig hadde skjedd ved en feil (etter
at leverandøravtalen med Addcon Nordic var sagt opp), at bruken fant sted etter
at salg var gjennomført, og selv om Solbergs faste kundekrets var orientert om
leverandørskiftet forut for den aktuelle bruken. Høyesterett presiserte også,
under henvisning til EU-praksis, at det i kravet til varemerkebruk (som
innehaver kan motsette seg) etter varemerkeloven § 4 (2) må innfortolkes et
krav om at bruken må forårsake fare for skade på minst en av varemerkets funksjoner.
Et utvalg ensileringsmidler levert på kanne. Kilde: gardsdrift.no |
Dette
trollet er overhodet ingen ekspert på ensileringsmidler, men har forstått
såpass at det dreier seg om et middel for å konservere blant annet avfall og
biprodukter fra fiskeindustrien. Solberg informerte sine kunder om leverandørbyttet
fra Addcon Nordic til Helm. Solberg brukte likevel Addcon Nordics varemerke
ENSILOX på emballasje, fakturaer, hjemmeside og følgesedler etter byttet, selv
om det var visse forskjeller i denne bruken avhengig av leveringsmåte (som jeg kommer
tilbake til). Bruken opphørte umiddelbart etter at Addcon Nordic gjorde Solberg
oppmerksom på forholdet, men Solberg bestred at det forelå noe
varemerkeinngrep.
Addcon
Nordic saksøkte deretter Solberg, men fikk ikke medhold i at det forelå noe varemerkeinngrep
verken i Oslo
tingrett eller i Borgarting
lagmannsrett (avgjørelse tidligere oppsummert av IP-trollet her).
I
inngrepssaken vurderte Høyesterett forholdet med utgangspunkt i varemerkeloven
§ 4 (1) bokstav a) som etter ordlyden tilsynelatende innebærer et absolutt
forbud mot bruk (som eksemplifisert i § 4 (3)) av identiske tegn. Ettersom
tegnet Solberg hadde brukt var identisk, ble spørsmålet for Høyesterett om det
forelå relevant varemerkebruk.
Høyesterett
viste til den tilsvarende bestemmelsen i EUs varemerkedirektiv - artikkel 5 (1)
bokstav a) og etterfølgende praksis fra EU-domstolen (blant annet Arsenal, Google og Hölterhoff), hvor det har blitt
innfortolket et krav om at det må foreligge «a
clear possibility» for at en av varemerkets funksjoner (i dette tilfellet
opprinnelses- og kvalitetsgarantifunksjonene) vil bli skadet gjennom den
aktuelle bruken.
Kilde: agriculture-xprt.com |
Høyesterett
slo også fast at varemerkebruk i etterkant av en salgssituasjon (i likhet med
bruk forut for/under en slik situasjon) vil kunne være relevant bruk i denne
sammenhengen. Det ble i denne forbindelse blant annet vist til den tenkelige
situasjonen hvor en vare som er påført et uriktig varemerke viser seg å ha en
mangel som på grunn av feilmerkingen knyttes til varemerkeinnehaveren.
Ved
subsumsjonen pekte Høyesterett på at Solbergs uberettigede bruk av ENSILOX
under omstendighetene gjorde det uklart hvor varen stammer fra. Etter
Høyesteretts syn måtte dette generelt anse å innebære en fare for skade i hvert
fall på varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon og kvalitetsgarantifunksjon.
I
motsetning til de tidligere instansene la ikke Høyesterett avgjørende vekt på
de særegne forholdene i saken. Det at ensileringsmiddelet ikke var ment for
videresalg (Solbergs kunder var sluttkunder), kunne etter Høyesteretts syn ikke
utelukke fare for skade, for eksempel gjennom at næringsdrivende låner og
kjøper av hverandre. Høyesterett fant det heller ikke godtgjort at samtlige av
Solbergs ansatte og kunder var infomert om leverandørbyttet, og til enhver tid
husket at varene stammet fra Helm, selv om varene var merket med ENSILOX. Dette
var etter Høyesteretts oppfatning særlig tilfelle ved likeverdige produkter, og der
det ikke spiller noen nevneverdig betydning for brukeren hvor varen kommer fra,
som i denne saken.
Endelig
tok heller ikke Høyesterett Solbergs anførsel om at formålet med merkingen
utelukkende var å oppfylle kravet om sikkerhetsmerking til følge. Dette kunne
etter Høyesteretts syn i alle tilfeller ikke legitimere en ellers uhjemlet
varemerkebruk.
Høyesterett
kom etter dette til at det forelå varemerkeinngrep for de varene som ble levert
i spesielle containere og i kanner.
Ensilering i praksis. Kilde: Addcon Nordic |
For
ensileringsmiddel levert direkte til sluttkundene med tankbil kom derimot Høyesterett
til at det ikke forelå relevant varemerkebruk. Forskjellen her var at varene,
av naturlige årsaker, ikke var levert med emballasje (følgeseddelen kunden
kvitterte på ved levering var imidlertid påtegnet riktig ensileringsmiddel). Ved
disse leveringene var det kun (feilaktig) angitt ENSILOX på fakturaen som
kundene mottok etter levering. Høyesterett nøyer seg her med å slå kort fast at
faren for skade på en eller flere av varemerkets funksjoner her var fjern til
at den kan tillegges vekt. Etter Høyesteretts syn forelå det derfor ikke
relevant varemerkebruk for dette salget.
Addcon
Nordic ble etter dette tilkjent vederlag og erstatning som følge av Solbergs
urettmessige bruk av ENSILOX i forbindelse med salg av ensileringsmiddel i
containere og kanner.
Immaterialrettstrollets
bemerkninger
Etter
dette immaterialrettstrollets syn er Høyesteretts konklusjon vedrørende
container- og kannesalget et utslag av en nokså streng objektiv tilnærming til
varemerkeretten og hva som utgjør relevant varemerkebruk. De immaterialrettslige
inngrepsnormene har tradisjonelt vært betraktet som objektive normer hvor subjektiv
skyld er uten betydning (selv om dette kan synes å være i endring innenfor
enkelte immaterialrettsdisipliner som for eksempel opphavsrett).
Det
kan argumenteres for at denne tilnærmingen må velges for å sikre en konsistent,
effektiv og forutsigbar rettstilstand på området. I motsatt retning kan det
anføres av tingrettens og lagmannsrettens mer subjektive tilnærming vil kunne
være bedre i stand til å fange opp tilfeller av mer unnskyldelig varemerkebruk
som lovgiver(ne) ikke har tatt sikte på ved utformingen av bestemmelsen (uten
referanse for øvrig med forholdet i denne saken). Tingretten og lagmannsretten
refererte i denne sammenhengen til varemerkeinnehaverens «berettigede interesser», og bygget tilsynelatende dels på at det
var lite å laste Solberg for.
Nettopp
på bakgrunn av denne tilsynelatende objektive tilnærmingen skurrer det i dette
immaterialrettstrollets hode når Høyesterett – nærmest i en bisetning – kommer
til at faren for skade på en eller flere av varemerkets funksjoner er for fjern
i forbindelse med salg direkte til sluttkundene via tankbil. Det kan synes som
at Høyesterett her har tenkt på faren for skade på varemerkets funksjoner ved
videresalg, og at denne (sprednings)faren ikke er nevneverdig ettersom flytende
ensileringsmiddel som leveres direkte via tankbil ikke kan påklistres ENSILOX
på samme måte som containere og kanner.
I
Arsenal uttalte EU-domstolen at det må foreligge «a clear possibility» for slik fare (avsnitt 57), og i Google at bruken i det minste må «affect or [be] liable to affect
the functions of the trade mark» (avsnitt 75) (mine understrekninger). Til
Høyesteretts forsvar omfattes ikke enhver (konsekvens av) bruk, men kravet
synes heller ikke å være særlig høyt.
Varemerkebruk på faktura ingen fare for skade på et eller flere av varemerkets funksjoner? Kilde: Credicare.no |
I
likhet med de situasjonene som Høyesterett selv trekker frem som eksempler på
fare for skade tidligere i avgjørelsen, kan det tenkes situasjoner hvor også
etterfølgende varemerkebruk på faktura kan få til dels alvorlige konsekvenser,
særlig for kvalitetsfunksjonen (dersom det eksempelvis viser seg at varen fra
den nye leverandøren ikke viste seg å inneha samme kvalitet, eller er
mangelfull).
Det
hadde i det minste vært interessant om Høyesterett hadde gått nærmere inn på hvorfor de anså denne faren for fjern
ved direktesalget via tankbil. Interessant nok kan det også nevnes at
lagmannsretten i denne forbindelse uttalte at «Man må uten videre kunne utelukke et skadepotensial for de noe over
130 tonn av det omstridte salget som ble kjørt til kunden med tankbil».
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar